淺談我國勞動合同制度的兩個問題
[論文關(guān)鍵詞]事實勞動關(guān)系 單方解除權(quán) 行政干預(yù)
[論文摘要]基于勞動法律關(guān)系主體現(xiàn)實的不平等性,勞動法越來越多地表現(xiàn)出“私法公法化”的趨勢。我國《勞動法》不僅要符合私法原理,而且從某種意義上說還帶有行政法的色彩,呼喚更多的公權(quán)力的介入。我國勞動合同制度中,關(guān)于勞動合同關(guān)系建立的規(guī)定并不能保證勞動合同的要式主義,對于勞動合同解除的規(guī)定也略顯寬泛,所以應(yīng)在完善勞動立法的基礎(chǔ)上。加強行政執(zhí)法,以保障勞動關(guān)系的穩(wěn)定性和當(dāng)事人的合法權(quán)益。
勞動合同制度是社會主義市場經(jīng)濟體制下勞動用工制度的基礎(chǔ),是保護勞動者和用人單位合法權(quán)益的基礎(chǔ)。但是我國《勞動法》遠(yuǎn)不健全,行政部門對于勞動合同制度的規(guī)定也存在一些不足。我們結(jié)合我國勞動法司法實踐,試圖探析我國勞動合同制度中存在的兩個問題,不揣淺見,以拋磚引玉。
一、勞動合同制度中勞動關(guān)系建立之規(guī)定的缺憾
我國《勞動法》第十六條規(guī)定:“建立勞動關(guān)系應(yīng)當(dāng)訂立合同。”明確了勞動合同為要式合同,否則法律不予保護。勞動法對勞動合同形式的嚴(yán)格規(guī)定體現(xiàn)了法律調(diào)整勞動關(guān)系規(guī)范化的趨勢,顯然是進步的。在大量事實勞動關(guān)系存在的前提下,勞動部的有關(guān)解釋規(guī)定:“事實勞動關(guān)系不符合勞動法規(guī)定的,企業(yè)和職工應(yīng)盡快補辦或續(xù)訂勞動合同的手續(xù)。”勞動部《對浙江省關(guān)于勞動合同問題的復(fù)函》中指出應(yīng)承認(rèn)事實勞動關(guān)系,而且前面問題的解釋中也暗含對事實勞動關(guān)系的認(rèn)可,這是和《勞動法》第十六條相悖的。勞動部的部門規(guī)章和《勞動法》相比顯然是下位法規(guī),換言之。勞動部的部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件和勞動法沖突時應(yīng)適用《勞動法》?!秳趧臃ā饭倘皇菍嶓w法和程序法的融合,但我們可以說,《勞動法》主要包含了實體性規(guī)范,具體的適用還要依靠行政規(guī)范中程序性的規(guī)定。但是。在勞動合同的訂立上,相關(guān)行政規(guī)范和《勞動法》沖突就很難保證第十六條的實施。進一步說,實體性的規(guī)定如果缺乏程序的保障,往往趨近于空談。沒有規(guī)定用人單位與勞動者訂立合同的義務(wù),完美的立法期望在僵硬的現(xiàn)實面前變成了零。用人單位故意拖延甚至不和勞動者訂立勞動合同,一旦發(fā)生勞動糾紛,勞動者的權(quán)益常無從保障。
通觀《勞動法》的條文,我們很難找到用人單位不履行主動訂立義務(wù)時,如何追究其法律責(zé)任。雖然《勞動法》賦予了勞動者權(quán)利救濟的途徑,但是沒有勞動合同,勞動者便很難舉證。勞動合同應(yīng)是勞動法律關(guān)系主體之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的載體和記錄,也是勞動法律關(guān)系本身的佐證。勞動合同制度在《勞動法》中占重要地位,但沒有相應(yīng)的“責(zé)任條款”便意味著第十六條成了實質(zhì)上的任意性規(guī)范,是有悖于立法者的初衷和《勞動法》的法律精神的。從法理上講,只規(guī)定第一義務(wù)而無第二義務(wù)即相應(yīng)的法律責(zé)任是殘缺的。
這里,我們并未忽視《勞動法》第九十八條以及勞動行政部門相關(guān)的規(guī)定。根據(jù)《勞動法》第九十八條:“用人單位故意拖延,不訂立勞動合同的,由勞動行政部門責(zé)令改正;對勞動者造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。”并且1995年勞動部《關(guān)于違反(勞動法)有關(guān)勞動合同規(guī)定的賠償辦法》第二條規(guī)定:“用人單位故意拖延,不訂立合同,即招用后故意不按規(guī)定訂立合同以及勞動合同到期后故意不及時續(xù)定合同的,用人單位承擔(dān)賠償責(zé)任”對這兩項規(guī)定的理解中,有4個問題值得思考:首先,《勞動法》沒有規(guī)定用人單位主動訂立勞動合同的義務(wù),而司法實踐中,絕大多數(shù)勞動糾紛中是勞動者主動提出要求。第七十九條卻忽視了這一事實,由此我們可以得出《勞動法》在這一點上是有缺憾的結(jié)論。其次,勞動法律關(guān)系的主體在現(xiàn)實中是不平等的,作為弱勢群體的勞動者不可能在建立勞動關(guān)系之初就掌握主動,很難在仲裁和訴訟中舉證用人單位拖延的故意和自己的受損范圍。仲裁機關(guān)和法院在對“拖延”衡量時亦缺乏標(biāo)準(zhǔn)。再次,作為弱勢群體,在當(dāng)今就業(yè)形勢不容樂觀、勞動力市場供大于求的前提下,勞動者為了得到一份工作,往往會屈從于這種“拖延”和單位的一些不合理甚至不合法的要求?!秳趧臃ā穼嵸|(zhì)上是私法,但從其發(fā)展的進程來看,各國的勞動法幾乎無不彰顯出勞動法公法化的趨勢。勞動法律關(guān)系主體之間存在著現(xiàn)實的不對等性,在這一前提下,對用人單位規(guī)定更多的義務(wù),是符合平等的內(nèi)在要義和公平的法律價值的。《勞動法》需要公權(quán)力的合理干預(yù)?!秳趧臃ā穬H僅規(guī)定用人單位不履行訂立合同的義務(wù)時,由“勞動行政部門責(zé)令改正”,顯然是不夠的。最后,“造成損害的應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任”沒有對用人單位的強制性規(guī)定,勞動合同還處于“拖延狀態(tài)”,勞動者何以舉證自己的受損范圍?即便得到了賠償,工作因此而失去,對勞動者來說無疑是更大的損失,勞動爭議解決機制的復(fù)雜性——姑且不談其中的不合理的規(guī)定——更是讓勞動者維權(quán)路漫漫。
在1924年英國“國王訴蘇塞克斯案”中休厄斯大法官做了著名評論:“公平的實現(xiàn)本身是不夠的,公平必須公開地在毫無疑問地被人們能夠看見的情況下實現(xiàn),這一點至關(guān)重要。”立法者的美好初衷卻因為沒有“被人們能夠看見的”程序性規(guī)定(在這里指的是期間的規(guī)定——筆者按)而難以實現(xiàn)。勞動行政部門不僅要充當(dāng)調(diào)解員、指導(dǎo)者的角色。還要在必要的時候介入,加大對用人單位的強制性規(guī)范,以平衡勞動法律關(guān)系主體權(quán)利義務(wù)的對比。
二、勞動合同制度中解除勞動合同相關(guān)規(guī)定的不足
1.我國勞動法第二十條規(guī)定:“勞動合同的期限分為固定期限、無勞動期限和以完成一定的工作為限。”勞動部的相關(guān)規(guī)章對無固定勞動期限合同規(guī)定了3種情況:(1)勞動者在同一用人單位連續(xù)工作l0年以上。(2)勞動者工作年限較長,且距法定退休年齡在l0年以內(nèi)。(3)復(fù)員轉(zhuǎn)業(yè)軍人初次就業(yè)。相比之下,國外勞動法將有期限勞動合同范圍局限在較小的范圍之內(nèi)。勞動期限關(guān)系到勞動者職業(yè)的穩(wěn)定性甚至整個國民經(jīng)濟的穩(wěn)定性??疾鞂嵭惺袌鼋?jīng)濟體制的國家的做法,發(fā)現(xiàn)國外勞動法對勞動者獲得穩(wěn)定的職業(yè)和收入予以法律的“關(guān)心和重視”。如《法國勞動法典》規(guī)定嚴(yán)格限制簽訂有固定期限的勞動合同,鼓勵不定期勞動合同(相當(dāng)于我國的無固定期限勞動合同)。臺灣《勞動基準(zhǔn)法》如出一轍,其第九條規(guī)定:臨時性、短期性、季節(jié)性及特定性工作得為定期契約;有繼續(xù)性工作應(yīng)為不定期契約。定期契約屆滿后,有下列行為之一者,視為不定期契約:(1)勞工繼續(xù)工作,雇主不立即反對者。(2)雖經(jīng)另訂新約,惟其前后勞動契約之工作期間超過90日,前后契約間斷期間未超過30日者。以此擴大不定期合同的范圍,穩(wěn)定勞動關(guān)系。
這些國家和地區(qū),在通過競爭優(yōu)化人力資源配置的同時,非常重視穩(wěn)定勞動關(guān)系。一方面通過法律手段賦予勞動者更多的權(quán)利,另一方面,通過勞動立法使勞動者團體獲得和用人單位相抗衡的力量,以促進勞動法律關(guān)系的和諧與平衡,值得我們借鑒。建國后相當(dāng)長的一段時間里,我國實行計劃經(jīng)濟體制,隨著經(jīng)濟的發(fā)展,日益暴露出其弊端。我國在建立市場經(jīng)濟體制中,加強勞動力市場的建設(shè),勞動力作為生產(chǎn)力的要素在市場上自由地流動,限制無固定期限勞動合同,應(yīng)該說是進步的。但是,透過立法者的善意構(gòu)想,我們從更理性的視角看到了矯枉過正的歷史再現(xiàn)。立法者煞費苦心,卻不知不覺走向了另一個極端,忽視了勞動關(guān)系穩(wěn)定性對經(jīng)濟的作用甚至可以說有悖于勞動法的價值追求。按照功利主義和實證主義法學(xué)的觀點,對無固定期限勞動合同過分限制,顯然是因噎廢食的做法,不利于勞動者權(quán)益的保障反而事實上加大了勞動者相對于用人單位的弱勢,最終不利于社會的穩(wěn)定。
2.我國勞動法對于用人單位解除勞動合同的約束不足。在司法實踐中,常有用人單位在合同履行期限屆滿前提前解除勞動合同,這在私營企業(yè)和民營企業(yè)中尤為明顯?!秳趧臃ā返诰攀藯l規(guī)定:“用人單位違反勞動法規(guī)定的條件解除勞動合同的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。”勞動行政部門的“責(zé)令改正”,在實踐中難以產(chǎn)生效力,而且這里的責(zé)任也并不能有效地約束用人單位。司法救濟畢竟是最后的一道屏障。盡管可以追究用人單位的違約責(zé)任,但是在就業(yè)機會不多,勞動力絕對過剩的情況下,如果認(rèn)可居于優(yōu)勢地位的用人單位提前解除合同而僅承擔(dān)補償責(zé)任,對勞動者來講,顯然是不公平的。
實際履行在性質(zhì)上是一種救濟制度,無論英美法系還是大陸法系,學(xué)理均將其在救濟制度中作為一種救濟手段論述。我國《合同法》賦予實際履行制度一席之地,《勞動法》對此從未予以規(guī)定,但從勞動合同制度的性質(zhì)考慮,在處理勞動合同糾紛中,適用實際履行原則意義重大。
3.對勞動者解除勞動合同的條件規(guī)定過于寬泛。根據(jù)我國《勞動法》第三十一條:“勞動者解除勞動合同,應(yīng)當(dāng)提前30日以書面形式通知用人單位”,從合同法理論上講,勞動者實際可以通過行使單方解除權(quán),使合同效力滅失。我國學(xué)者多認(rèn)為這是以保護勞動者為目的和歸宿的,但是這樣的規(guī)定恰恰忤逆民法原理。
“約定必須信守”是羅馬法的一條基本的法律原則,誠實守信至今依然是一切私法不可違背的公理。合同一旦發(fā)生了法律效力,雙方當(dāng)事人必須誠實守信地適當(dāng)履行,不得擅自變更或解除。依照合同法原理,合同的單方解除是指解除權(quán)人不必經(jīng)過對方當(dāng)事人的同意,只要將意思表示直接通知對方或通過人民法院或仲裁機關(guān)向?qū)Ψ街鲝?,即可發(fā)生法律效力。作為那條古老原則的補充和修正,單方解除權(quán)只有在法定的條件下才可以行使,否則便是違約。勞動法不附加條件地賦予了勞動者單方解除合同的權(quán)利,違背了民法的原理,也會使勞動者和用人單位之間勞動合同關(guān)系處于極不穩(wěn)定的狀態(tài),勞動者“跳槽”往往以單位的利益損害為代價。
綜觀各國勞動法立法,大多嚴(yán)格限制單方解除權(quán)。另外,單方解除權(quán)不適用有固定期限的勞動合同。國外的立法體例值得我們借鑒。
三、關(guān)于完善我國勞動合同制度的幾點建議
針對上述合同制度中的兩個問題,我們提出下列建議:
1.《勞動法》規(guī)定,勞動關(guān)系由勞動行政部門主管。具體適用自然依照《勞動法》、行政法規(guī)、勞動部的部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件。《勞動法》作為勞動行政部門的法律依據(jù),具有明顯的行政法性質(zhì)。但是立法者為保證其獨立的法律價值,排斥了行政主管部門的強制干預(yù)。由于這種排斥被過分強調(diào),勞動法律關(guān)系當(dāng)事人尤其是勞動者只能在權(quán)益受侵害后提出仲裁或訴訟,救濟固然是維權(quán)的強有力手段,但也因其事后性、補償性,難以及時、有效地維護當(dāng)事人權(quán)益。在救濟之前增設(shè)一道“預(yù)防”的屏障—百過行政強制力及《勞動法》對于當(dāng)事人相關(guān)責(zé)任規(guī)定的完善,就會減少違約、侵權(quán)的發(fā)生。這便意味著一旦發(fā)生勞動糾紛,其中有過錯的一方不僅要承擔(dān)《勞動法》上的責(zé)任,某些情況下,要首先承擔(dān)行政處罰。勞動合同的違約無論侵害了當(dāng)事人現(xiàn)實的權(quán)利與否,都會侵害對方當(dāng)事人可期待的權(quán)益,而且后果往往是勞動者更大的顧慮。所以,行政力的更多介入,以保障當(dāng)事人可期待的權(quán)益是必要的。
我國《勞動法》中,行政部門的強制約束卻僅體現(xiàn)在“責(zé)令改正”上。勞動合同制度的法理淵源,并不等同于合同法原理,勞動合同也不同于民法上的勞務(wù)合同、雇傭合同,其中一點在于勞動合同并不以雙方約定或當(dāng)事人的合意為惟一要義,而是需要介入必要的公權(quán)力的干預(yù)。對此,我國《勞動法》中的合同制度沒有很干脆地體現(xiàn)出來。
針對上述第一個問題完全可以規(guī)定與勞動者簽訂勞動合同是用人單位的義務(wù),并明確規(guī)定用人單位簽訂書面合同的期限相應(yīng)責(zé)任的追究。有的學(xué)者還提出建立用人單位勞動合同登記和申報制度,也是比較有見地的。
2.在勞動合同糾紛中,強調(diào)實際履行制度是必要的,并應(yīng)當(dāng)在勞動合同制度中限制雙方當(dāng)事人單方解除勞動合同的法定情形,以穩(wěn)定勞動關(guān)系。勞動合同制度作為《勞動法》的組成部分不同于合同法中的合同制度,但《勞動法》未做明確規(guī)定的除可依照相關(guān)的行政法規(guī)、規(guī)章或其他規(guī)范性文件外,還可依照《民法通則》及《合同法》的規(guī)定??梢娝c民法上原理存在著密切聯(lián)系,從某種意義上·說,它也應(yīng)符合《合同法》的部分原理。
實際履行和賠償損失都是在一方當(dāng)事人違約時,另一方當(dāng)事人提請公力救濟的手段,《勞動法》排斥了前者,我們不能追尋立法者的初衷,但我們認(rèn)為建立實際履行制度,穩(wěn)定勞動關(guān)系應(yīng)該是現(xiàn)實可行的。
3.完善《工會法》,提高工會地位。在實行市場經(jīng)濟體制的國家,大多以“三方原則”調(diào)整勞資關(guān)系,政府充當(dāng)中間調(diào)解人以協(xié)調(diào)工會與雇主之間的力量,使二者自主地找到利益的平衡點,穩(wěn)定勞動關(guān)系。目前我國行政機關(guān)往往充當(dāng)了勞動者的管理者,而基于難以細(xì)述的原因,較少地從維護勞動者的利益出發(fā)規(guī)范用人單位的用人制度。我國的工會作為勞動者利益的應(yīng)然的代表者,卻體現(xiàn)出過多的行政色彩。美國勞動法學(xué)者托米教授在《勞動和雇傭法》一書中提出,《勞動法》的目的就是要平衡雙方討價還價的力量,工會在其中應(yīng)當(dāng)充當(dāng)重要的角色。然而,在我國,實際的狀況卻并非如此,符合市場經(jīng)濟要求的“三方制約機制”更無從談起。法治要以民主的政治制度為支撐,我們認(rèn)為無論通過“變法”,還是移植大陸法系《勞動法》的相關(guān)規(guī)定,終究要向“三方制約機制”這個方向發(fā)展,向勞動法公平和效率的價值無限靠近。
綜上所述,《勞動法》既要保證勞動力在市場自由流動,合理配置,也要兼顧穩(wěn)定勞動關(guān)系二者的對立統(tǒng)一,同時作為《勞動法》應(yīng)當(dāng)追尋的法律價值,立法和司法中應(yīng)追求二者在現(xiàn)實狀況下的平衡。正如公平和效率、自由和秩序等許多法學(xué)范疇中的“對立統(tǒng)一”一樣,立法和司法中不可以舍棄一方為代價,追求另一方的純粹化。《勞動法》也在追求其內(nèi)在的法律價值取向,并在和其他部門法的競合與沖突中,探索著一種平衡與和諧,這是一個永恒的過程,也是《勞動法》、《行政法》、《民法》及其他所有法律存在、發(fā)展的動力所在。