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什么是一般侵權(quán)與特殊侵權(quán)

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什么是一般侵權(quán)與特殊侵權(quán)

  侵權(quán)行為是民事主體違反民事義務(wù),侵害他人合法權(quán)益,依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任的行為。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你介紹一般侵權(quán)與特殊侵權(quán)的相關(guān)法律知識(shí)。

  淺析一般侵權(quán)與特殊侵權(quán)

  有時(shí)候人們將一般侵權(quán)與特殊侵權(quán)分別對應(yīng)于過錯(cuò)責(zé)任與無過錯(cuò)責(zé)任,這恰恰反映出人們觀念中存在誤解。一般侵權(quán)固然可對應(yīng)于過錯(cuò)責(zé)任,但如果將特殊侵權(quán)對應(yīng)于無過錯(cuò)責(zé)任,真是犯了一個(gè)天大的錯(cuò)誤。


什么是一般侵權(quán)與特殊侵權(quán)

  一般侵權(quán)與特殊侵權(quán)的分類,其實(shí)有一個(gè)前提,即對于將不幸損害歸由他人負(fù)責(zé),法律有一個(gè)基本規(guī)定。本來,一個(gè)人生病、支付醫(yī)藥費(fèi),通常只能怪自己運(yùn)氣不佳;一所房子被雷擊中起火焚毀,房子的主人只能自認(rèn)倒霉。羅馬法諺語便稱“意外事件讓所有主倒霉”。如果法律背離上述諺語,讓他人承擔(dān)責(zé)任,就一定要有正當(dāng)?shù)睦碛?,這個(gè)理由就是歸責(zé)事由。在近現(xiàn)代典型民事立法例中,法國民法第1382條、日本民法第709條及我國民法通則第一百零六條第二款的規(guī)定,便屬于民事法律對損害歸由他人負(fù)責(zé)的基本規(guī)定,其中的歸責(zé)事由便是過錯(cuò)。因而,一般侵權(quán)也就是依民事立法關(guān)于侵權(quán)的一般規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任的侵權(quán)。

  一般侵權(quán)的成立,是確立過錯(cuò)責(zé)任原則的結(jié)果,從法學(xué)方法論的角度看,就是被默認(rèn)適用的一般法律規(guī)則。與此不同,將適用范圍限定于特別的場合,并且規(guī)定了不同于一般構(gòu)成要件的特別構(gòu)成要件,這時(shí)的侵權(quán)便被稱為特殊侵權(quán)。特殊侵權(quán)內(nèi)部并不完全統(tǒng)一,有的在構(gòu)成要件上并不要求過錯(cuò)(無過錯(cuò)責(zé)任),有的則是被推定有過錯(cuò)、由加害人證明自己沒有過錯(cuò)或盡到了注意義務(wù)(推定過錯(cuò)責(zé)任或中間責(zé)任),有的還可能是要求僅在有故意或重大過失場合始成立侵權(quán)責(zé)任。

  從侵權(quán)責(zé)任法草案二次審議稿來看,關(guān)于醫(yī)療損害責(zé)任,第五十三條規(guī)定:“患者在診療活動(dòng)中受到損害,醫(yī)務(wù)人員有過錯(cuò)的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。”如果僅從這一條規(guī)定來看,似乎應(yīng)歸入一般侵權(quán)。

  不過,第五十八條規(guī)定了過錯(cuò)推定,第五十九條規(guī)定了因果關(guān)系推定,正因如此,醫(yī)療損害責(zé)任在草案中屬于特殊侵權(quán)。關(guān)于物件致人損害責(zé)任,第八十二條規(guī)定了過錯(cuò)推定。上述兩類責(zé)任,雖然屬于過錯(cuò)責(zé)任范疇,但在過錯(cuò)的證明上有自己的特殊性,因而不屬于一般侵權(quán),屬于特殊侵權(quán)。

  作為不區(qū)分一般侵權(quán)與特殊侵權(quán)的代表,可以舉出《歐洲侵權(quán)法原則》第1:101條:“

  (1)對于他人所受之損害在法律上可被歸責(zé)之人,有責(zé)任賠償該損害。

  (2)損害通常可被歸責(zé)于有下列情形之一的人:

  a)其行為構(gòu)成了造成該損害的過錯(cuò);

  b)其不正常的危險(xiǎn)行為造成了該損害;

  c)其輔助人在其職責(zé)范圍內(nèi)造成了該損害。”

  依起草人Koziol教授的介紹,第2款所列舉的三種歸責(zé)理由,起草者并不想使之呈現(xiàn)出某種遞減的層次構(gòu)造,毋寧說它們是平等并列的和可被選擇的。這意味著,過錯(cuò)責(zé)任并不被作為基本的責(zé)任類型而其他的責(zé)任屬于例外,它們是基于不同理由的不同責(zé)任領(lǐng)域,彼此鼎足而立。

  另一方面,上述規(guī)則列舉的三類責(zé)任原因并不是想表達(dá)下列觀念:這三個(gè)責(zé)任領(lǐng)域是完全彼此獨(dú)立、涇渭分明。相反,他們意識(shí)到了存在著灰色區(qū)域,亦即介乎過錯(cuò)責(zé)任與嚴(yán)格責(zé)任之間的區(qū)域。當(dāng)然,上述規(guī)范是基本的,并不是想提供一個(gè)對任何情形下的侵權(quán)責(zé)任一覽無余的規(guī)范。

  在筆者看來,過錯(cuò)責(zé)任、嚴(yán)格責(zé)任乃至替代責(zé)任,不過體現(xiàn)著不同的歸責(zé)原理。在一部成文立法當(dāng)中,立法者固然可作出明確的功能分配,劃定各自的適用區(qū)域,但問題是,成文立法不可能包攬所有的侵權(quán)問題,在未被該成文立法涵蓋的區(qū)域,如發(fā)生是否構(gòu)成侵權(quán)及應(yīng)否賠償?shù)膯栴},又該以三者中的哪一個(gè)來解決問題呢?因而,三者當(dāng)中,仍有必要確立一個(gè)作為頭號(hào)歸責(zé)原理(或稱為歸責(zé)原理之王),它才是歸責(zé)原則,是在沒有明確規(guī)定的情形下被默認(rèn)適用的歸責(zé)原理。近代以來,公認(rèn)的歸責(zé)原則便是過錯(cuò)責(zé)任原則,對此,歐洲侵權(quán)法原則起草人亦予承認(rèn)。因而可以說,在法律中區(qū)分一般侵權(quán)與特殊侵權(quán),符合法律適用的邏輯,具有法學(xué)方法論的意義。

  霍姆斯曾經(jīng)說過,“先判決案件,再確立規(guī)則,是普通法的價(jià)值之所在。”但是在中國,相似的經(jīng)驗(yàn)是欠缺的。中國民法及民法學(xué),從一開始便打上繼受而來的烙印。在中國古代法逐漸淡出歷史舞臺(tái)的同時(shí),近現(xiàn)代中國法制的轉(zhuǎn)型則體現(xiàn)了先有學(xué)理和規(guī)則、再判決案件的特點(diǎn)。中國的民法學(xué),無論是在20世紀(jì)50年代還是在20世紀(jì)80年代初期,對于構(gòu)成侵權(quán)行為民事責(zé)任的要件無不是要求四個(gè):違法性、過錯(cuò)、損害、因果關(guān)系。而這種理論直至今天,仍然形塑著眾多法律學(xué)人的基本民法觀念。

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